Задать вопрос
Портал помощи студентам №1

Учебные работы на заказ без посредников
и переплат!

,

ул. Добролюбова, 16/2

support@professsor.com
Служба техподдержки
Заказ 995
Дипломная работа: Уголовно-правовая оценка разбойного нападения. Закон и практика его применения
Цена: 2 500
Дата создания: 2018 год
2 ноября 2018
63 стр.
51 %
Описание работы

Разбой имеет длительную историю развития, наравне с другими преступными деяниями, направленными против права собственности. Ответственность за разбой предусмотрена в ст. 162 УК РФ. Данная норма также закрепляет и основные признаки указанного состава преступления. Основываясь на изученном материале и проанализировав судебную практику в контексте разбоя, следует сделать вывод о том, что преступления против собственности составляют абсолютное большинство от регистрируемых в Российской Федерации преступлений. В условиях огромного размаха корыстной преступности уголовно-правовая защита собственности приобретает особое значение. Степень защиты собственности в значительной мере зависит от точного определения конкретных форм и способов посягательства на указанную выше собственность. Особое значение данному вопросу следует уделять, когда речь идёт о применении правоохранительными органами норм, регламентирующих такие сходные составы преступлений УК РФ как разбой и грабёж. В данной работе мы уже предпринимали попытки разграничить между собой, например, разбой и грабёж. Разграничивая эти преступления, мы в первую очередь обращали внимание на то, что разбой, в отличие от грабежа, обязательно должен содержать такой признак как нападение, ведь в самом определении понятия разбой, данном УК РФ, указывается на обязательность наличия нападения, как признака объективной стороны разбоя. Конечно, нападение может иметь место в грабеже, но не является его основным признаком. Кроме этого грабёж предполагает изъятие и обращение чужого имущества в свою собственность или собственность других лиц, а разбой подразумевает только наличие цели на хищение чужого имущества. Отсюда следует и тот факт, что у данных видов преступлений отличается момент окончания преступления, так при разбое преступление считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершённого с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Грабёж же считается оконченным, когда лицо имеет реальную возможность пользоваться и распоряжаться изъятым чужим имуществом. Необходимо проводить разграничение между разбоем, сопряжённым с убийством и убийством, сопряжённым с разбоем. Отличие необходимо проводить по объекту посягательства. В рамках совершения убийства – это, естественно, жизнь человека, в рамках совершения разбоя – право собственности. Кроме того, при совершении разбоя, сопряжённого с убийством, прямым умыслом виновного охватывается только завладение имуществом, а не причинение смерти. Разбой, как уголовно-наказуемое деяние обладает своими квалифицирующими признаками, которые выражаются в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, либо, связаны с незаконным проникновением в жилище, причинением тяжкого вреда здоровью, либо с применением оружия.





Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ РАЗБОЯ ПО УК РФ 5
1.1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ О РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 5
1.2. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ 20
1.3. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ 27
ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ РАЗБОЯ. ОТГРАНИЧЕНИЕ РАЗБОЯ ОТ ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 33
2.1. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ 33
2.2. ОТГРАНИЧЕНИЕ РАЗБОЯ ОТ ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 60
Свернуть
Введение
Актуальность работы. Преступления являются наиболее опасным видом правонарушения, который запрещен уголовным законом под угрозой наказания. Особенная часть УК РФ предусматривает большое количество преступлений и подразделяет их по группам, в зависимости от объекта посягательства. Среди всех видов преступлений, особую группу составляют преступления, которые одновременно имеют два объекта посягательства, среди которых один признается основным, а другой – дополнительным.
Разбой по своему составу является именно таким двуобъектным преступным деянием, в котором вред причиняется не только праву собственности, но также жизни и здоровью граждан. В связи с этим, исследование указанного состава преступления является необходимым и неизбежным в силу его высокой общественной опасности.
Цель исследования заключается в уголовно-правовой оценке разбойного нападения: законе и практике его применения.
В качестве задач исследования рассматриваются следующие:
- исследовать становление и развитие уголовно-правовой нормы о разбойном нападении в российском уголовном праве;
- рассмотреть объективные признаки разбойного нападения;
- изучить субъективные признаки разбойного нападения;
- сформулировать квалифицирующие признаки разбойного нападения;
- проанализировать отграничение разбоя от иных преступлений.
Объектом исследования является разбой как социально-правовое явление.
Предметом исследования выступает совокупность правовых положений, теорий, взглядов, учений и мнений, которые касаются уголовно-правовой оценки разбойного нападения: закона и практики его применения.
При написании работы будут использованы положения нормативных правовых актов, учебная и научная литература, материалы судебной практики.
Нормативную основу исследования составляет Конституция РФ, УК РФ и иные нормативные правовые акты в уголовно-правовой сфере.
Степень освещённости проблемы уголовно-правовой характеристики разбоя представлена исследованиями следующих авторов: А.А. Абдульманова, Е.А. Агеева, Р.З. Абдулгазиева, Н.В. Дейнега, П. Агапова, С.В. Борисовой, В.В. Бычкова, Д.В. Власова, П.Н. Кобец, С.В. Землюкова, М.И. Ковалева, В.Н. Кудрявцева, А.П. Козлова и др.
Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении существующих исследований в области рассмотрения и изучения состава разбоя и проблем его квалификации.
Практическая значимость исследования заключается в установлении особенностей состава разбоя, которые позволяют отграничивать его от иных смежных составов и установлении проблем квалификации указанного преступного деяния.
Эмпирическую основу исследования составляют материалы судебной практики, которая была отобрана в соответствии с избранной темой.
Методологию проведенного исследования образуют следующие методы: метод анализа; метод сравнения; метод индукции; метод дедукции; другие.
Структура работы включает в себя введение, две главы, объединяющих пять параграфов, заключение и список использованной литературы.
Свернуть
Список литературы
Нормативные правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека: [принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948] // Российская газета, 10.12.1998
2. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Российская газета, № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996
4. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета, № 278, 03.12.2012.
5. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Свод законов РСФСР т. 8, с. 497
6. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 г.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»)// «СУ РСФСР», 1926, № 80, ст. 600
7. Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932 «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» // СЗ СССР, 1932, № 62, ст. 360
Судебная практика
8. Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 2343-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бережного Вячеслава Олеговича на нарушение его конституционных прав ч. 1 и 2 ст. 17, ч. 3 ст. 69, п. «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ». // СПС «Гарант».
9. Определение Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. № 846-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Митрошина Алексея Борисовича на нарушение его конституционных прав ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 24 и ст. 27 УК РФ» // СПС «Гарант».
10. Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2011 г. № 578-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сербиненко Вячеслава Владимировича на нарушение его конституционных прав ч. 2 ст. 17 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также абзацем 3 п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» и п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «Гарант».
11. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.12.2010 № 316-П10 по надзорной жалобе осужденного Аксенова А.Е. на приговор Нижегородского областного суда от 13 июня 2001 г. // СПС «Консультант Плюс».
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Российская газета, 18.01.2003, № 9 (специальный выпуск).
13. Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 157-П09: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2009 г. // БВС РФ. 2010. № 2.
14. Постановление Президиума Московского городского суда по делу № 44у-409/16 от 30 сентября 2016 г. по кассационной жалобе осужденной Гамзатовой Х.Г. о пересмотре приговора Черемушкинского районного суда города Москвы от 16 июня 2015 г. и апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 28 августа 2015 г.
15. Приговор Наро-Фоминского городского суда по уголовному делу в отношении Афанасьева Е.А.
16. Приговор от 09 июня 2016г. Воскресенского городского суда Московской области по уголовному делу по обвинению Грицай Р.Р.
Диссертации и авторефераты
17. Барсукова И. Г. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика разбоя: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005.
18. Барченков Д. В. Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. - Рязань, 2002.
19. Вьюнов В. М. Разбой: уголовно-правовая характеристика: дис. ... канд. юрид. наук. - Томск, 2003.
20. Галимов И. Х. Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. - Уфа, 2004.
21. Ивахненко А. М. Квалификация бандитизма, разбоя, вымогательства: Пробл. соотношения составов: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996.
Учебная литература
22. Андреева Л.А., Коротких Н.Н., Дядюн К.В., Помогалова Ю.В., Леус Э.В. Преступление и наказание: эволюция отношений. Коллективная монография / Новосибирск, 2014.
23. Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., учеб. -консультац. Центр «ЮрИнфоР», 1996.
24. Голикова А.В. Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2012.
25. Жидкова О. А. История государства и права зарубежных стран / Часть 1. МГУ 1991 г.
26. Кочои С.М. Преступления против собственности (комментарий главы 21 УК РФ). - М.: Проспект, 2001.
27. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004.
28. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике. - М.: ПРИОР, 2012.
29. Марцев А.И. Преступление. социально-правовой анализ. Учебное пособие. Омск, 2012.
30. Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. М.: Проспект, 2012.
31. Российское законодательство X–XX веков / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.И. Чистякова. Т. 1. М., 1984.
32. Русская правда URL: http://istorichka.edusite.ru/p19aa1.html
33. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / Л. В. Иногамова–Хегай и др. – Москва: Инфра–М, 2013.
Научная литература
34. Абдулгазиев Р.З., Ганночка В.В. К вопросу о понимании противоправности (запрещенности) как признака преступления и административного правонарушения // Актуальные проблемы современной науки. Международная научно-практическая конференция. Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт (Россия); Словацкий университет святых Кирилла и Мефодия (Словакия); Северо-Кавказский федеральный университет, Юридический институт (Россия). Главный редактор: О.Б. Бигдай. 2014.
35. Артёменко И.А. Некоторые проблемы применения понятия «преступление» в российском уголовном праве дореволюционного периода // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2013. № 6.
36. Артёменко И.А. Понятие преступления в правоприменительной деятельности XVIII века // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2013. № 6.
37. Беспалько В.Г. Сравнительный анализ понятия и признаков преступления в современном российском и древнем синайском уголовном праве (по материалам книги исход ветхого завета) // Экономика, педагогика и право. 2013. № 1.
38. Безверхов А.Г. О проблеме конструирования составов преступлений по моменту окончания // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. - 2012. № 1.
39. Барсукова И. Г. К вопросу разграничения ст. 162 («Разбой») и ст. 209 («Бандитизм») УК РФ // Рос. следователь. 2015. № 2.
40. Быков В. Как разграничить бандитизм и разбой // Рос. юстиция. 2014. №3.
41. Галимов И. Х. Ответственность за разбой: вопросы теории и практики // Рос. следователь. 2013. № 10.
42. Иванцова Н. Разбой - насильственное хищение чужого имущества // Уголовное право. 2013. № 2.
43. Инoгамoва-Хегай Л.В. О хищении группой лиц по предварительному сговору // Уголовное право. 2017. № 5.
44. Кауфман М.А. О принципе беспробельности закона и неизбыточности запрета в уголовном праве // Уголовное право. 2003. № 4.
45. Кизлык А. П. Разбой: вопросы совершенствования уголовно-правовых норм // Закон и право. 2015. № 5.
46. Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000.
47. Коробов П. Разбой как типичная форма хищения // Уголовное право. 2016. № 1.
48. Макеев В. В., Казанков В. Ю. Особенности регулирования разбоя в истории уголовного права России // Юристъ - правоведъ. 2013. № 2.
49. Микаутадзе С. Р. Структура и динамика развития профессиональной преступности в современной России // Рос. следователь. 2016. № 8.
50. Мальцев В.В. Общественно опасное поведение в уголовном праве // Рецензенты: Лобанова Л.В. - доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; Сенцов А.С. - кандидат юридических наук, доцент. М., 2014.
51. Маркова Н.А. Общие признаки административного правонарушения и преступления // Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 4 (33).
52. Маркунцов С.А. Запрещенность и наказуемость как самостоятельные признаки преступления // Академический юридический журнал. 2012. № 4 (50).
53. Маркунцов С.А. Размышления о мнимом криминологическом понятии преступления // Право. М.: НИУ ВШЭ, 2012. № 1.
54. Марцев А.И. Законодательное закрепление понятия преступления // Актуальные проблемы правовой науки. Межвузовский сборник научных трудов. Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД России, 1995.
55. Михаль О.А., Власов Ю.А. Об уголовном проступке в российском уголовном праве // Современное право. 2014. № 3.
56. Морозов А.С. О понятии «преступление» с формально-логической точки зрения // Вестник Кузбасского института. 2012. № 11.
57. Мартыненко Б.К. Насилие и справедливость // Общество и право. 2010. № 4.
58. Мартыненко Б.К. Общие подходы к основаниям классификации насилия // Общество и право. 2014. № 3.
59. Мартыненко Б.К. Основные причины насилия в современном Российском государстве // Общество и право, 2013, № 1.
60. Мартыненко Б.К. Основные тезисы универсально-синтетической теории насилия // Общество и право, 2013, № 2.
61. Мартыненко Б.К. Синтетический подход к основаниям классификации и типологии насилия // Общество и право. 2011. № 1.
62. Мартыненко Б.К. Социальная сущность насилия // История государства и права, 2013, № 6.
63. Мошков Д.С. Проблема определения понятия насилия в доктрине советского и российского уголовного права // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 3.
64. Мошков Т.А. Классификация насилия в уголовном праве // Актуальные проблемы российского права. 2010. № 3.
65. Назаренко Л.А. Понятие и значение классификации преступлений // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-2.
66. Озерскис А. Эволюция понятия преступления в уголовном праве // Мир юридической науки. 2013. № 4-5.
67. Ораздурдыев А.М. Определение понятия простого преступления / М.А. Ораздурдыев // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2012. № 4 (77).
68. Плишивченко К.О. Понятие «преступление» в РФ и зарубежных странах // Современные проблемы юридической науки. Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей, посвященной 70-летию ЮУрГУ, 10-летию юридического факультета и 20-летию юридического образования в ЮУрГУ (Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета, 3-4 мая 2013 г.) в 2 ч. Челябинск: Цицеро, 2013. Ч. II.
69. Подкорытова Л.Н. Социально-правовое понятие преступления // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2015. Т. 1. № 3 (67).
70. Попова Е.А. К вопросу о понятии преступления // XIX Державинские чтения. Институт права: материалы Общероссийской научной конференции. Февраль 2014 г. - Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
71. Пристансков В.Д. Криминалистическое понятие преступления // Мир юридической науки. 2012. № 5.
72. Редин М. П. Разбой // Соврем. право. 2015. № 10.
73. Рабаданов А.С. Научное и теоретическое осмысление института обстоятельств, исключающих преступность деяния, в сфере принципов и уголовно-правовых гарантий охраны личности, общества и государства // Образование. Наука. Научные кадры. 2014. № 5.
74. Ромашов Р.А. К вопросу о понимании феноменов «преступление» и «субъект преступления» в современной российской юриспруденции // Вестник Самарского юридического института. 2013. № 1 (9).
75. Сверчков В.В. Соотношение понятий «состав преступления», «преступление» и «преступное посягательство» // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1.
76. Серова Е.Б. К вопросу о разработке криминалистического понятия преступления // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2012. № 1.
77. Смоляров М.В. Преступление и наказание в проектах нормативных правовых актов XVIII в. в России // История государства и права. 2015. № 10.
78. Стрельцова Е.Н. К вопросу о понятии правонарушения по русской правде // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2010. № 3.
79. Севрюков А. П. Разбой и некоторые смежные составы преступлений // Закон и право. 2013. № 2.
80. Севрюков А. П. Разбой с незаконным проникновением в жилище. По уголов. праву России // Там же. 2013. № 12.
81. Ситникова А. И. Уголовно-правовые признаки разбоя и бандитизма // Рос. следователь. 2016. № 5.
82. Степанов М.В. "Вопросы квалификации ненасильственных форм хищения" Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева, №. 2, 2016,
83. Тараканова С. С. Характеристика личности преступника - участника групповых разбойных нападений на жилища граждан // Право и государство: теория и практика. 2012. № 8.
84. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная: Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999.
85. Хатыпов Р. Н. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за грабеж и разбой // Рос. следователь. 2013. № 10.
86. Хилюта В. В. Разбой: от усеченного - к материальному составу преступления // Адвокат. 2012. № 8.

Свернуть
Описание работы
В заключение можно сделать следующие основные выводы: Убийство, совершенное в состоянии аффекта, является преступлением против жизни, предусмотренным ст. 107 УК РФ, и отдали предпочтение правонарушению, характеризующемуся следующими признаками: убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного эмоционального возбуждения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействие) потерпевшего, а также длительная травматическая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. Состояние сильного эмоционального возбуждения, вызванное жертвой (противоправным или аморальным) поведением жертвы, в психологии и психиатрии называется физиологическим аффектом. Последний, отличается высокой степенью эмоционального всплеска. В состоянии аффекта способность осознавать реальный характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими значительно снижается, что является одним из оснований для признания преступления, совершенного в этом состоянии, менее социально опасным, чем преступление, совершенное в спокойном душевном состоянии. Так называемый патологический аффект, который представляет собой временное психическое расстройство, отличается от физиологического аффекта. Аффект — это резко выраженная, быстро развивающаяся эмоция, которая характеризуется силой и глубиной переживания, диффузным характером воздействия на психику, быстрым внешним выражением и непродолжительностью. Аффективные состояния недолговечны. Это эмоциональные всплески, которые редко длятся часами, а тем более днями. Человеку будет трудно переносить длительный аффект, поэтому он сравнительно быстро устраняется. Поэтому в судебной практике человек, совершивший преступление под воздействием аффекта, считается либо сумасшедшим (с патологическим аффектом), либо, по крайней мере, заслуживающим снисхождения, признавая, что сильный аффект резко меняет течение психических процессов. Аффекты, как правило, мешают нормальной организации поведения, его разумности. В уголовном законодательстве России уголовно наказуемы только три преступления, совершенные в состоянии аффекта: умышленное убийство (ст. 107 УК РФ), причинение тяжкого и умеренного вреда здоровью (ст. 113 УК РФ). Состояние аффекта при совершении других преступлений не признается смягчающим обстоятельством, хотя может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Разница между обстоятельством, смягчающим ответственность, и обстоятельством, смягчающим наказание, заключается в следующем. Первый учитывается при построении состава преступления, а его наличие отражается в санкции статьи. Второе учитывается только при назначении наказания и не влияет на квалификацию правонарушения. Рассматривая проблемы применения уголовного законодательства по преступлениям, совершенным в состоянии аффекта, можно отметить ряд серьезных проблем. Во-первых, уже вызывает тревогу тот факт, что убийства, совершенные в состоянии сильного эмоционального возбуждения, крайне малы в общей картине насильственного преступления, что позволяет сделать вывод о некорректной квалификации таких действий или о том, что следственные действия не проводятся в полной мере. Психологическая экспертиза должна унифицировать методы и критерии, по которым аффект устанавливается экспертными средствами. Решить эту проблему можно с помощью методического документа, утвержденного Минздравом РФ и Минюстом РФ, т.е. ведомствами, имеющими в судебно-экспертных учреждениях опытных психологов. Мы отметили все принципы и нормы, относящиеся к данному виду преступлений. Преступления, совершаемые в состоянии аффекта, очень распространены, поскольку их началом является нервное состояние человека. Я также привел примеры преступлений и их судебных процессов, относящихся к этому виду преступлений. В этих примерах я показал всю суть и задумал это деяние как преступление в уголовном кодексе. В своей работе я полностью осветил этот вид преступления, рассказал историю его возникновения и объяснил все, что касается санкций за совершение этого преступления.
Свернуть
Описание работы
В результате исследования института недействительности сделок с выходом за пределы полномочий на совершение сделки по гражданскому законодательству Российской Федерации, автором работы, сделаны следующие выводы: Понятие оснований недействительности сделок имеет много значений. Согласно ст. 166 ГК РФ, в которой получил отражение законодательный подход к недействительности сделок, а также с учетом мнений различных ученых, можно заключить, что основаниями недействительности сделки выступает признанная законодателем необходимость нейтрализации последствий, совершенных сторонами и объективированных вовне порочных волеизъявлений. Недействительность сделки напрямую связана с такими категориями, как ничтожность и оспоримость сделки. Дискуссии о том, что необходимо избрать единое понятие из двух указанных являются необоснованными. Следовательно, недействительным сделкам с выходом за пределы полномочий могут быть применены оба свойства недействительности. Недействительность сделок с выходом за пределы полномочий на совершение сделки является одним из видов недействительных сделок. Выход за пределы полномочий на совершение сделки связан с пороками субъектного состава, а также с пороками воли при совершении сделки. Ограничения полномочий могут касаться как конкретных органов юридического лица, так и правового статуса юридического лица в целом. Ограничения полномочий могут быть абсолютными, а могут иметь количественные и качественные пределы. Условно сделки, совершенные неуполномоченными лицами, можно разделить по применяемым к ним нормам согласно ст. 183, 174 или 168 ГК РФ и наступающим в результате последствиям. Согласно ст. 183 ГК РФ случаи заключения сделки неуполномоченным лицом, за исключением случаев превышения полномочий органом юридического лица и при отсутствии одобрения представляемого, сделка в зависимости от обстоятельств дела или считается заключенной с представителем (но при определенных условиях является недействительной), или вообще не считается заключенной. Согласно ст. 174 ГК РФ случаи совершения сделки органом юридического лица с превышением полномочий, ограниченных учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в законе, и при отсутствии последующего одобрения, сделка может быть признана недействительной, если другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничениях. Согласно ст. 168 ГК РФ случаи совершения сделки органом юридического лица с превышением полномочий, установленных для него законом, сделки признаются ничтожными, за исключением признания отсутствия у органа полномочий по истечении времени после совершения сделки. Согласно ст. 173 ГК случаи совершения сделки без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления. На практике коммерческие организации реже добровольно ограничивают свою правоспособность в уставе и обычно ограничение имеет целью защитить интересы общества от возможного злоупотребления со стороны органов общества. По результатам исследования практики правоприменения выявлено, что при оспаривании сделки по данному основанию истцу необходимо доказать, что контрагент знал или должен был знать об уставных ограничениях. Третьему лицу по общим правилам не вменяется обязанность знать содержание устава при заключении сделки. Это усложняет процесс доказывания недействительности сделки, поскольку знание об ограничениях носит скорее фактический характер. Для защиты интересов всех участников хозяйственного оборота предлагается внедрение в отечественное гражданское законодательство института раскрытия и предоставления преддоговорной информации, особое внимание которому на протяжении десятилетий уделяется в зарубежном законодательстве. Анализ судебной практики правовых последствий недействительности сделки с выходом за пределы полномочий позволил сделать вывод о том, что истцам в заявлении о признании недействительной оспоримой сделки надлежит подробно определять какие последствия недействительности сделки должны быть применены, если суд признает сделку недействительной. Если такое требование не будет указано, то суд правомочен отказать в применении последствий недействительности сделки. Существует неразрешённая в законодательстве конкуренция норм о реституции и виндикации при признании недействительными сделок по поводу имущества. Каждое лицо, которое считает свои субъективные права нарушенными, становится перед выбором того или иного способа защиты своих прав. Таким образом, сейчас институт недействительности сделок с выходом за пределы полномочий на совершение сделки довольно в неустойчивом положении в российской правовой системе. Это можно объяснить тем, что вопрос недействительности сделок с выходом за пределы полномочий на совершение сделки не до конца урегулирован российским законодателем и требует более детального и точного толкования судами.
Свернуть
11.09.20 Описание
90 стр.
50%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 2 500
Описание работы
Существует ли духовно-нравственный прогресс? Данным вопросом задаются мыслители на протяжении всей человеческой истории. Сегодня в эпоху научно-технического прогресса он не утратил своей актуальности, но напротив, приобрел дополнительную значимость. Прежде чем мы рассмотрим различные точки зрения по данной проблеме, дадим определение дефиниции духовно-нравственного прогресса. Согласно толковому словарю Ожегова, духовность – это ничто иное, как свойство души, заключающееся в преобладании духовных и нравственных интересов над материальными. Современный экономический словарь определяет духовность как интенцию человека к вечным ценностям, таким как истина, красота и добро. Духовность понимается как способ человеческого существования, системообразующая функция которого является определяющей в единой структуре психофизиологической и социокультурной жизни индивида. Именно духовность является основой преемственности поколений, поддержания человеческого и человечного образа жизни. Для определения нравственности обратимся к философскому энциклопедическому словарю. Нравственность – это образцы поведения, принятые в обществе. Нравственность и мораль зачастую воспринимаются как синонимы, но Гегель в своих трудах четко их разделяет, понимая под нравственностью объективную, вневременную, общечеловеческую совокупность идеальных норм поведения и взаимоотношения людей, а под моралью – исторически изменчивое несовершенное воплощение нравственности во времени и пространстве. Прогресс – это поступательное движение, улучшение в процессе развития. Таким образом, духовно-нравственный прогресс – это поступательное развитие и совершенствование нравственных норм, установок, моральных принципов, нравственных и духовных интересов общества во временном направлении. Возможен ли вообще духовно-нравственный прогресс? Ведь истинные нравственные нормы и принципы, заложенные в Священном Писании, не утратили своей актуальности и являются столпами морали и духовности. По каким признакам мы можем определить духовно-нравственный прогресс или же напротив говорить о регрессе или стагнации? Эта актуальная проблемы всегда вызывала множество вопросов, на которые сложно дать однозначные ответы. В научной литературе встречаются три точки зрения по проблеме духовно-нравственного прогресса человечества, рассмотрим каждую из них в отдельности. Первой точки зрения придерживались как теологи и мыслители прошлого, такие как Ж.Ж. Руссо, Жозеф де Местр, так и многие современные ученые. Согласно ей, с ходом истории человечество не только не прогрессирует в духовно-нравственном направлении, но и напротив наблюдается регресс духовности, нравственности и морали. Эта точка зрения вполне обоснована и кроме этого имеет подтверждение в Священных Писаниях. Согласно Библейскому повествованию люди были созданы по образу и подобию Бога, то есть были безгрешны, совершенны и невинны. Но затем благодаря проискам искусителя согрешили и погрязли в злых делах. Логично, что, отдаляясь от момента создания человека, нравственность и духовность становятся менее значимыми категориями в обществе. Вторая теория носит условное название «шаг на месте», которое в полной мере отражает сущность данного взгляда по исследуемой проблеме. Согласно ей, не существует ни духовно-нравственного прогресса, ни духовно-нравственного регресса, а есть состояние стагнации и прохождения одного, замкнутого, повторяющегося круга. Возможно, этот взгляд основан на словах из книги Экклезиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но [это] было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Третий ответ на вопрос гласит: с поступательным ходом истории человечество прогрессирует и в умственном, и в духовно-нравственном отношениях. Приверженцы этого взгляда разделяются на два течения. Первые утверждают, что духовно-нравственный прогресс является непрерывным и постоянным. Данная теория непрерывного прогресса развивалась в теории Лейбница о «предустановленной гармонии» и красноречиво выражается в высказывании: «Все идет к лучшему в этом наилучшем из миров». Второе ответвление этой теории признает духовно-нравственный прогресс, но не считает его непрерывным и постоянным. Приверженцы данной теории признают существование духовно-нравственного прогресса, но не считают его постоянным и непрерывным. Напротив, они полагают, что человечество, в общем и целом улучшается нравственно, но духовно-нравственный прогресс может сменяться регрессом или стагнацией в определенные исторические периоды развития общества. Приверженцами этой теории являются Кондорсэ, О. Конт, Спенсер, а также многие современные социологи и историки. Следует согласиться с данным взглядом, несомненно, духовно-нравственный прогресс в общечеловеческом масштабе существует. Важнейшими нравственными категориями являются правдивость и искренность, почитание культурных традиций и семейных ценностей, терпимость и толерантность. Данный факт, несомненно, является положительным и говорит о возможности позитивного взгляда в будущее, вселяя надежду, что современная молодежь в состоянии сформировать правильные духовно-нравственные ценности и передать их следующему поколению, что будет являться признаком духовно-нравственного прогресса. Результаты исследования позволяют сделать нам вывод о том, что последнее время в нашей стране формируется тенденция утраты жизненных ценностей и моральных норм гражданами. Большая часть молодых людей, относят себя к категории духовно-нравственных людей, хотя в то же самое время отвечают, что могут совершить безнравственный поступок. Такое противоречие говорит о неполной осознанности молодых людей. У современной молодежи отсутствует мотивация к соблюдению норм морали и нравственности. Отсутствие духовного воспитания является причиной этого. Для того чтобы воспитать юного гражданина, в первую очередь нужно привить ему духовность. Вопрос формирования духовности у молодежи выходит на первый план как проблема проявления осознанности взрослой жизни для молодого поколения. Данные полученные во время исследования говорят о том, что современная молодежь испытывает дефицит нравственности. Ценности и идеалы современной молодежи не в полной мере отражают канонические понятия духовности и нравственности, но тем не мене их нельзя назвать совершенно безнравственными. Современная молодежь готова к принятию новых более высоких норм и идеалов. Таким институтам регулирования общественной жизни как государство и религия необходимо направить все силы на формирование здорового в духовно-нравственном отношении поколения, которое в свою очередь сможет обеспечить достойное будущее нашей страны. В современных условиях необходимость оценки уголовно-правовых норм с точки зрения их нравственной обоснованности не вызывает сомнений, так как именно нравственные нормы служат для согласования деятельности множества индивидов и такая оценка может показать дальнейшие пути совершенствования норм уголовного права. По справедливому замечанию Т. А. Маниной, «нравственность и уголовное право — это сложные системы, в каждой из которых есть нормативные сферы, которые обладают определенными признаками и выражают общие и специфические свойства, на основе которых складываются определенные общественные отношения». Нормы нравственности и права — обязательные и взаимосвязанные регуляторы социального поведения. Их появление связано с необходимостью обеспечить функционирование общества путем согласования интересов людей и их подчиненности определенным правилам. Нравственность шире понятия права, так как право «выбирает» из общественных отношений те, которые будут закреплены и урегулированы при помощи закона. Применяя категории нравственного и безнравственного к понятию «преступление», можно утверждать, что преступление — это самая крайняя форма безнравственного поведения, ставшего общественно опасным. Несмотря на имеющиеся различия в понятиях «право» и «нравственность», можно утверждать, что на уровне уголовного законодательства в целом нравственность выражается в использовании в качестве юридического критерия допустимости проступков людей, в признании преступлениями того ограниченного круга видов поведения, в борьбе с которым все другие социальные меры, кроме уголовно-правовых, неэффективны. Рассматривая вопросы соотношения права и нравственности применительно к институту наказания в уголовном праве, можно сказать о том, что наказание обусловлено нравственными идеями, являясь необходимым средством закона для обеспечения идеи справедливости, заложенной в принципах уголовного законодательства. Бесспорно, что вынужденное ограничение прав и свобод человека, совершившего преступление, при применении к нему уголовного наказания является нравственным. Вместе с тем нельзя не упомянуть о тенденциях гуманизации уголовного права, которые проявляются, например, в отказе от наказаний, унижающих человеческое достоинство и причиняющих физические и психические страдания. В частности, такой вид наказания, как смертная казнь, противоречащий нравственной направленности наказания, переживает необратимые изменения, постепенно изживая себя. Сложными являются вопросы криминализации и декриминализации некоторых деяний при отсутствии единого мнения о том, нравственно такое деяние или безнравственно. В статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) нравственные основы уголовного права проявляются особенно четко. Примером этому может служить проблема легализации эвтаназии, затрагивающая как правовые аспекты, так и аспекты медицины и этики. С позиции нравственности не может быть воспринята ни одна из форм активной эвтаназии, и лишь в исключительных случаях могут рассматриваться методы пассивной. Цель же медицинской профессии противоречит намеренному прекращению человеческой жизни, даже совершённому из чувства милосердия. Вопрос о введении нормы, устанавливающей более мягкую санкцию, чем за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, обсуждается давно. Легализация эвтаназии недопустима, но может быть рассмотрен вопрос о включении в УК РФ отдельного привилегированного состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за убийство по мотиву сострадания к потерпевшему. Будучи передовым направлением современной медицины, трансплантология и связанные с ней отрасли ставят на повестку дня множество актуальных юридических и этических вопросов. Цели и области применения частей человека на протяжении значительного времени менялись в зависимости от уровня развития науки и техники, а соответственно, и от стоящих в тот или иной исторический период перед обществом задач. Например, в древности органы и ткани человека в основном использовались служителями культа (жрецами, шаманами и т. п.) для проведения различных обрядов и церемоний, которые обычно носили сакральное значение. Позднее использование частей человека приобрело большое значение для ученых естественных наук, изучавших строение, развитие и функционирование человеческого организма. При современном уровне развития медицины органы и ткани требуются в большом объеме для трансплантации. В соответствии с ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» трансплантация органов и тканей человека служит средством спасения жизни и восстановления здоровья граждан и должна осуществляться на основе соблюдения законодательства РФ и прав человека в соответствии с гуманными принципами, провозглашенными международным сообществом, но интересы человека должны стоять в этом вопросе выше интересов общества или науки. С этической стороны вызывают дискуссии вопрос о получении согласия у погибшего ещё при его жизни или у его родственников. С одной стороны, речь идёт о спасении человеческой жизни, а с другой, — нравственно-этические нормы, которые не позволяют не только на уровне моральном, но и на уровне законодательном изъятие человеческих органов у умерших как действие, подпадающее под деяние нормы о запрете надругательства над телами умерших предусмотренного ст. 244 УК РФ. Таким образом, самым значимым в этой области считается вопрос об отсутствии предварительного согласия умершего человека на трансплантацию его органов. С одной стороны, изъятие органов может стать спасением человеческой жизни, с другой стороны, — образует состав такого уголовно-наказуемого деяния, как надругательство над телами умерших. В законодательстве содержатся также определенные ограничения и запреты по отношению к продукции, непосредственно связанной с частями человека. Именно государством обусловлен действующий в РФ запрет на клонирование человека. Как отмечается в преамбуле ФЗ «О временном запрете на клонирование человека», данный запрет вводится «исходя из принципов уважения человека, признания ценности личности, необходимости защиты прав и свобод человека и учитывая недостаточно изученные биологические и социальные последствия клонирования человека. С учетом перспективы использования имеющихся и разрабатываемых технологий клонирования организмов предусматривается возможность продления запрета на клонирование человека или его отмены по мере накопления научных знаний в данной области, определения моральных, социальных и этических норм при использовании технологий клонирования человека». В нашей стране в соответствии с нравственно-этическими нормами существует запрет на клонирование, но уголовная ответственность за нарушение запрета не установлена, хотя зарубежный опыт в этой сфере имеется. Соотношение норм нравственности и уголовно-правовых характеризуется единством в сущности и взаимодействием. Единство не исключает противоречий между уголовным правом и нравственностью по некоторым вопросам, но неоспоримым является необходимость совершенствования уголовного законодательства только на основе норм нравственности.
Свернуть
Показать еще готовые работы Свернуть Все работы
Не нашли подходящую работу? — Заказывайте!
Вход на сайт
Войти
Данная функция доступна только
для зарегистрированных пользователей
Пожалуйста, авторизуйтесь, или пройдите регистрацию
Войти
Подтвердите ваш e-mail

Для завершения регистрации подтвердите свой e-mail: перейдите по ссылке, высланной вам в письме.

После этого будет создан ваш аккаунт и вы сможете войти на сайт и в личный кабинет.

ОК