Задать вопрос
Портал помощи студентам №1

Учебные работы на заказ без посредников
и переплат!

,

ул. Добролюбова, 16/2

support@professsor.com
Служба техподдержки

Готовые работы

Юридические науки
Науки
Экономические науки
Технические науки
Естественные науки
Математические науки
Программирование
Гуманитарные науки
Юридические науки
Иностранные языки
Работа с текстом
Дисциплины
Авторское право
Аграрное право
Адвокатура
Административное право
Арбитражный процесс
Банковское право
Военное право
Государственная служба
Государственное право
Гражданский процесс
Гражданское право
Жилищное право
Земельное право
Избирательное право
Информационное право
История государства и права
Коммерческое право
Конституционное право
Криминалистика
Криминология
Медицинское право
Международное право
Муниципальное право
Налоговое право
Нотариат
Политическое право
Право интеллектуальной собственности
Правоведение
Правовые основы бизнеса
Правоохранительные органы
Предпринимательское право
Прокурорский надзор
Римское право
Семейное право
Социальное право
Страховое право
Судебная медицина
Судебная психиатрия
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Судебный процесс
Таможенное право
Теория государства и права
Транспортное право
Трудовое право
Уголовное право
Уголовный процесс
Финансовое право
Хозяйственное право
Экологическое право
Экономическое право
Юридическая логика
Юридическая психология
Корпоративное право
Философия права
Профессиональная этика юриста
Правовая статистика
Право социального обеспечения
Другое
Правовая культура
Правовое государство
Юриспруденция
Право собственности
Юридическая ответственность
Происхождение государства
Государство и церковь
Функции права
Защита прав потребителей
Гражданско-правовая ответственность
Административная ответственность
Нормы права
Система права
Понятие преступления
Уголовная ответственность
Происхождение права
Принципы права
Римское право
Наследование по завещанию
Юриспруденция
Типы работ
Курсовая
Дипломная работа
Контрольная
Реферат
Статья
Решение задач
Отчет по практике
Шпаргалки
Чертеж
Рецензия
Лабораторная
Ответы на вопросы
Презентация
Перевод
Диплом МБА
Доклад
Диссертация
Бизнес-план
On-line тест
Другое
Найти готовые работы
Выложить готовую работу
Описание работы
В ряду наиболее важных мер с позиции приостановления тенденции бюрократизации структур власти, удержания в правовом пространстве властной деятельности государственных органов и должностных лиц - правотворческой, правоприменительной, контрольной, обеспечения качества их работы, безусловного соблюдения прав и свобод человека и гражданина наиболее значимым становится механизм упрочения законности и правопорядка, особое место в котором занимает надзорная деятельность управомоченных субъектов. Прокурорский надзор сегодня - это осуществляемая прокурорами от имени РФ деятельность за исполнением действующих на ее территории законов в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Как элемент системы юрисдикционной деятельности в сфере государственного управления прокурорский надзор, призван всемерно поддерживать режим законности, укреплять правопорядок, достигая положительного результата оптимальными средствами. Конечно же, пределы компетенции и функции органов надзора по обеспечению законности в основном определены законодательством. Вместе с тем, ряд важных и сложных вопросов надзорной практики не получил окончательного разрешения и по-прежнему приковывает к себе внимание и продолжает быть дискуссионным. В то же время, невозможно повысить эффективность и совершенствовать организацию прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД и предварительное расследование, обособленно от иных отраслей прокурорского надзора и функций всей прокурорской деятельности, т. к. все они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. Комплексное проведение мероприятий по развитию и совершенствованию всей деятельности органов прокуратуры повышает уровень развития прокурорской работы, в целом, и отдельных её участков, в частности. Прежде всего, требуются меры по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения по следующим позициям: о месте и роли прокурорского надзора в механизме правового регулирования общественных отношений; о пределах компетенции прокуратуры при надзоре за исполнением законов и законностью издания правовых актов; о природе и сущности надзорных правоотношений; о позитивных результатах реализации актов надзора и другие. В заключение важно отметить, что учрежденный еще Великим Петром прокурорский надзор почти за трехсотлетнюю историю доказал свою жизнеспособность и востребованность, он объективно необходим и современной России, в связи с чем его научное сопровождение и дальнейшее освоение, безусловно, имеют перспективу.
Свернуть
Описание работы
Таким образом, было рассмотрено влияние права на корпоративные стратегии и технологии. В работе было кратко рассмотрено корпоративное управление, как система, имеющая обязательную структуру, созданная для управления и контроля над компанией. Были также выявлены факторы, которые оказывают влияние на корпоративное управление и группа факторов, которые стоит учитывать при создании стратегии компании. Среди второй группы факторов были выделены: - технологические факторы; - экономические факторы; - социальные факторы; - окружающая среда; - политические факторы; - законодательство. Законодательство оказывает существенное влияние на корпоративное управление. В работе были разобраны конкретные примеры влияния законов, в том числе – в зарубежных странах. Не смотря на, возможно, жесткие меры, право способно существенно улучшить корпоративное управление, повысив открытость и прозрачность, что сделает компанию более привлекательной для инвесторов. Кроме того, законодатель может предложить новые формы организации. Например, относительно недавно созданные хозяйственные партнерства. Также стоит отметить, что корпоративное право постоянно развивается. Происходит постоянное совершенствование норм. Немаловажная тенденция состоит в том, что закон уже не является единственным источником права. Судебная практика оказывает влияние на корпоративное управление и в рамках отечественной правовой системы. Научное сообщество выделяет в качестве источников корпоративного права корпоративные акты. Данные акты представляют собой правила и стандарты саморегулируемых организаций. Корпоративные обычаи по-прежнему находят свою сферу применения. Исходя из сказанного, для оценки влияния права на корпоративное управление стоит системно подходить к источникам корпоративного права. Отдельно учеными рассматриваются корпоративные акты. Авторы спорят о природе данных документов. Стоит различать нормативно-правовые акты, содержащие корпоративные нормы, и корпоративные акты, которые не достигли той степени обобщенности, чтобы считаться нормативными. Что касается соотношения корпоративных актов с локальными нормативными актами, то вторые традиционно регулирую трудовое право, в то время как корпоративные акты принимаются по вопросам организации и управления.
Свернуть
24.10.20 Описание
20 стр.
87%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 200
Описание работы
В работе была проанализирована роль прямых иностранных инвестиций в успешном функционировании предприятий, проведено сравнение эффективности иностранных компаний с отечественными предприятиями, а также выявлены эффекты от иностранного капитала на национальные фирмы. Исследование основывается не только на теоретической базе, но и на построении моделей для проверки выделенных гипотез. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Проведен анализ основных подходов к оценке эффективности компаний с ПИИ и оценена роль экспорта и импорта в успешном функционировании предприятий. В Российской Федерации после введения санкций наблюдается спад в объемах прямых иностранных инвестиций, а также экспорте и импорте. Даже после восстановления данных показателей до объемов 2013 года заметно влияние введенных санкций на иностранные и национальные предприятия в связи с изменением страновой и отраслевой структуры ПИИ, экспорта и импорта. Данная проблема важна для изучения из-за связи между эффективностью работы предприятий с иностранным капиталом. Прямые иностранные инвестиции оказывают положительное воздействие на компании с ПИИ, а также генерируют сопутствующие эффекты на национальные предприятия. О направлении влияния иностранного капитала в научной литературе нет однозначного мнения. Можно сделать вывод о положительном влиянии как экспорта, так и импорта на эффективность работы предприятий. Помимо однозначного вывода о склонности успешных компаний к международной торговле, также присутствует увеличение роста эффективности компаний после выхода на мировой рынок вследствие информационного эффекта и перемещения факторов производства. Компании, занимающиеся экспортом и импортом, показывают более высокие показатели по сравнению с национальными предприятиями. Прямые иностранные инвестиции оказывают влияние не только на эффективность предприятий с иностранным капиталом, но и на национальные предприятия. В целом, увеличение доли иностранного капитала положительно влияет на отечественные фирмы. Однако, сопутствующие эффекты на компании в тех же отраслях и технологических цепочках “поставщик-потребитель” оказались отрицательны при благоприятном воздействии иностранного капитала на поставщиков компаний с ПИИ. Влияние экспорта и импорта на отечественные фирмы – не так значимо, как и эффекты от НИОКР. Таким образом, прямые иностранные инвестиции на прямую связаны с эффективностью не только компаний с иностранным капиталом, но и национальных предприятий. Экспорт и импорт также влияет на производительность компаний, поэтому ограничение импорта привело к снижению данного показателя у импортирующих фирм.
Свернуть
23.10.20 Описание
30 стр.
45%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 250
Описание работы
Большую распространенность средь специалистов в сравнительной политологии обрела модель тоталитаризма, которая была предложена в 1956 году Карлом Фридрихом и Збигневом Бжезинским. Бжезинский и Фридрих отвергли попытки дать короткое абстрактное определение и вместо того использовали эмпирический подход, согласно которому тоталитаризм является совокупностью принципов, которые являются общими для СССР периода Сталина и фашистских режимов. Это позволяло им выделять множество определяющих признаков, а также вводить в представление о тоталитаризме элемент развития динамики, но не возможность изменений системы. В новейшей трактовке, тоталитаризм означал не столь полный государственный контроль над деятельностью любого человека, что является практически невозможным, сколь принципиальное отсутствие ограничений над этим контролем. Изучение этой идеологии продемонстрировало, что после устранения влияния традиционных институтов в обществе, людей становится куда проще сплотить в целое, а также убеждение жертвенности любыми иными целями во имя достижения главной. Доминантная в данных государствах идеология поясняла выбор средств, опасности, трудности и т. д. в терминах этой же цели и объясняла, почему государству нужны почти неограниченные полномочия. Пропаганда сливалась с применением передовых технологий политического розыска, с целью подавления любого инакомыслящих. Итогом становилось обеспечение массовой мобилизации для поддержки режима. Концентрация власти отражалась в монополизации процессии принятия итоговых решений во всех сферах деятельности, а также отсутствии ограничений на масштаб данных решений и на масштаб санкций. Всё более сильное проникновение государства вызывало всё более сильное сужение пространства автономности; вплоть до ее абсолютной ликвидации. Это вело к общественной атомизации, к объединению всех сфер политики, в обществе существовавших, в единое целое. Отличаясь от полицейского государства, в котором меры по поддержанию порядка производятся соответственно учрежденным процедурам, в тоталитарных идеологиях у правоохранительных органов имелась широчайшая свобода действий, что гарантировало их подконтрольность руководству государства и непредсказуемость. В соответствии с тоталитарной идеологией, устремление к верховой цели являлось идеологическим базисом всей системы политики — о её достижении не могло быть никогда объявлено. Это значило, что идеология принимает положение подчиненности в отношении к лидеру государства и могла им произвольно трактоваться; по возникшей ситуации. Иным следствием идеологии тоталитарного режима является объяснение масштабного и организованного насилия против конкретной многочисленной группы, к примеру, евреев в нацистской Германии или кулаков в СССР при управлении Сталина. Этой группе было предъявлено обвинение в действиях враждебного характера, направленных против государства и в образовавшихся трудностях.
Свернуть
Описание работы
Современное общество не стоит на месте, оно развивается, приобретает все новые знания и умения, развиваются новые технологии и автоматизированные процессы. Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. И в таких условиях динамично развивающейся экономики, предпринимательская инициатива является хорошим инструментом влияния. Предпринимательская инициатива в правовой и хозяйственной деятельности предприятия предполагает активную позицию субъектов, совершение действий, направленных на результат. Предпринимательская инициатива в производственной деятельности в первую очередь направлена на повышение рентабельности. Предпринимательская инициатива в правовой деятельности предприятия также должна иметь место, что обусловлено необходимостью укрепления законности и предупреждение правонарушений в основной хозяйственной деятельности. Предпринимательская инициатива необходима для стимулирования предпринимательской активности, для создания благоприятных условий развития экономики как отдельно взятого предприятия, так и экономики страны целом. Предпринимательская инициатива способствует повышению материального потенциала общества, создает предпосылки для реализации способностей и талантов.
Свернуть
22.10.20 Описание
32 стр.
50%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 250
Описание работы
В результате проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы: 1. В настоящее время именно возбуждение исполнительного производства является первой и обязательной стадии исполнительного процесса. Кроме того, возбуждение исполнительного производства характеризуется как единственное официальное основание не только для реализации принудительного исполнения, но и для совершения непосредственно каких-либо исполнительных действий. Например, даже процедура запросов о наличии у должника конкретных денежных средств со стороны судебного пристава-исполнителя не возможна до непосредственного вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства. 2. Анализируя процедуру возвращения исполнительного документа в рамках стадии возбуждения исполнительного производства, отметим, что в соответствии с положениями Федерального закона «Об исполнительном производстве» конкретный исполнительный документ может быть возвращен взыскателю, а также в суд или иной прочий орган, которым он был выдан. Отметим, что в контексте положений ст. 10 Закона официально предусмотрена процедура возвращения исполнительного документа взыскателю, а также суду или иному органы, который его выдал, непосредственно до момента его возбуждения исполнительного производства. 3. Переходя к характеристике исполнению совокупности требований, которые содержатся в рамках исполнительного документа, отметим, что в соответствии с положениями п. 3 ст. 9 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривается, что в контексте постановлений о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель детально устанавливается срок для добровольного исполнения содержащихся в контексте исполнительного документа требований, который не может превышать 5 дней со дня возбуждения исполнительного производства. 4. Подчеркнем, что процедура добровольного исполнения исполнительных документов характеризуется как основополагающий институт гражданского исполнительного права. Однако, как показывает практика, добровольное исполнение исполнительных документов не в состоянии решить всей совокупности имеющихся коллизий в сфере исполнения всех юрисдикционных актов. 5. Анализируя процедуру обращения взыскания на заработную плату, а также пенсию, стипендию и прочие виды дохода должника, отметим, что в случаях, которые установлены нормами действующего законодательства, взыскания может быть обращено и на заработную плату, а также пенсию, стипендию и прочие виды доходов должника. В частности, подобного рода случаи детально оговорены в рамках положений ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 6. Отложение исполнительных действий является факультативной стадией исполнительного производства, что, однако, не умаляет ее значения на практике. Статья 19 Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусматривает два различных случая отложения исполнительных действий. 7. Приостановление исполнительного производства также является факультативной стадией исполнительного процесса, находящей, тем не менее, широкое применение на практике. Смысл приостановления исполнительного производства состоит в том, что в соответствии с п. 2 ст. 24 Федерального закона «Об исполнительном производстве» по приостановленному или прекращенному исполнительному производству никакие исполнительные действия не допускаются. 8. Прекращение исполнительного производства означает прекращение каких-либо мер (в том числе исполнительных действий), направленных как на добровольное, так и на принудительное взыскание, что прямо предусмотрено п. 2 ст. 24 Федерального закона «Об исполнительном производстве»: «по прекращенному исполнительному производству никакие исполнительные действия не допускаются». В силу п.п. 6 п. 1 ст. 27 Закона прекращение исполнительного производства является одним из оснований для его окончания. Статья 23 Закона предусматривает исчерпывающий перечень оснований прекращения исполнительного производства, к которым относятся: 1) принятие судом отказа взыскателя от взыскания; 2) утверждение судом мирового соглашения между взыскателем и должником; 9. Окончание исполнительного производства является обязательной стадией исполнительного процесса. Любое исполнительное производство в предусмотренных законом случаях должно быть окончено. Окончание исполнительного производства — естественное завершение исполнительного процесса. Окончание недопустимо смешивать с прекращением исполнительного производства: это близкие, хотя и не тождественные понятия. Прекращение связано лишь с прекращением исполнительных действий, а окончание — это окончание всего исполнительного процесса. Прекращение наступает по материальным основаниям, а окончание — по процессуальным; последствия различаются также: в первом случае они материальные (см., например, статью 25 Закона), во втором — процессуальные. Прекращение является лишь одним из оснований окончания исполнительного производства (п.п. 6 п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об исполнительном производстве»), прекращения производства может и не быть, но оно оканчивается по другим основаниям. 10. Закон предусматривает общие основания возвращения исполнительного документа. Так, в соответствии с п. 1 ст. 26 Закона исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю: 1) По заявлению взыскателя. 2) В том случае, если нарушен срок предъявления исполнительного документа к исполнению (ст. 14-16 Закона). 3) В случае если невозможно установить адрес должника - организации или место жительства должника-гражданина
Свернуть
22.10.20 Описание
65 стр.
96%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 3 500
Описание работы
По итогам проведенного в рамках данной работы исследования становится возможной формулировка следующих выводов. Под заведомо ложными следует понимать такие показания, в которых основные факты полностью либо в значительной части не соответствуют истинным обстоятельствам события, при этом допрашиваемый осознает ложность даваемых им показаний как перед производством допроса, так и непосредственно в ходе его. Соответственно, дача заведомо ложных показаний представляет собой волевое и осознанное действие, при котором допрашиваемый осознает его цели и планирует дачу таких показаний. Вместе с тем само по себе намерение на сокрытие истинных обстоятельств события еще не предполагает последующую дачу ложных показаний. Трансформация соответствующего намерения в непосредственный стимул поведения предполагает его осмысление и мотивирование, при котором в сознании субъекта противоборствуют мотивы к даче истинных и ложных показаний и происходит предвосхищение как самого процесса допроса, так и его результатов. Соответственно, решение о даче ложных показаний является отражением воли субъекта допроса, его моральных качеств, сознательности и отношения к гражданским обязанностям. Ложь, выраженная в определенной форме, представляет собой неотъемлемый структурный элемент противодействия расследованию, оказывающий негативное влияние на эффективность противодействия преступности в целом. В практике органов предварительного расследования достаточно часто имеют место случаи умышленного искажения либо умолчания о сведениях, имеющих значение для уголовного дела, со стороны потерпевших и свидетелей. Преодоление данной формы противодействия расследованию предполагает повышенные требования к должностному лицу органа предварительного расследования, которое должно владеть навыком сравнения и сопоставления имеющихся сведений по уголовному делу в целях выявления заведомо ложных показаний, а также тактическими приемами преодоления противодействия расследованию. Под дачей ложных показаний участниками уголовного судопроизводства, в том числе подозреваемым или обвиняемым, следует понимать волевое и осознанное действие, при совершении которого участник уголовного судопроизводства осознает цель дачи им ложных показаний и планирует его совершение. Дача ложных показаний, тем самым, представляет собой осознанную форму противодействия расследованию. В свою очередь, проверка ложных показаний представляет собой тактическую комбинацию, реализуемую в ходе допроса. Как следственное действие допрос представляет собой сложный информационный процесс взаимодействия следователя и допрашиваемого, при котором следователь воспринимает как вербальную, так и невербальную информацию. Реализация потенциала данного следственного действия в полной мере предполагает необходимость владения следователем навыками использования вербальных и невербальных ресурсов, наблюдения за поведением допрашиваемого лица и своевременному выявлению признаков дачи им заведомо ложных показаний. Основу преодоления противодействия расследованию, выраженного в даче ложных показаний, составляют раскрытие содержания и значимости сведений, имеющихся в распоряжении следователя, и формирование на их основе внутреннего убеждения в бессмысленности дачи ложных показаний. Успешное достижение данной цели предъявляет повышенные требования в отношении ряда психических качеств личности следователя, а также знания им материалов уголовного дела, подготовки к проведению допроса, изучению личности допрашиваемого. Формирование ложных показаний свидетеля или потерпевшего представляет собой сложный психический процесс, включающий в свое содержание такие стадии, как собирание сведений о событии преступления и его участниках, создание модели заведомо ложных показаний, избрание тактики поведения в ходе допроса и сообщение заведомо ложных показаний должностному лицу органа предварительного расследования. Совершенствование процессов планирования предварительного расследования в целом, а также следственных действий, оперативно-розыскных и иных организационных мероприятий представляет собой одно из наиболее актуальных направлений повышения эффективности предварительного расследования. В качестве первоначального этапа планирования выявления и изобличения заведомо ложных показаний на стадии предварительного расследования необходимо выделить анализ мотивов, объективных и субъективных факторов дачи заведомо ложных показаний. Перед планированием выявления и расследования дачи заведомо ложных показаний потерпевшим или свидетелем следователю необходимо полно и всесторонне проанализировать их личностные особенности в целях преодоления возможного противодействия расследованию. Для процесса планирования выявления и расследования дачи заведомо ложных показаний в целом свойственна ситуативность. Содержание данного процесса обуславливается объективными и субъективными факторами, оказывающими влияние на формирование исходной следственной ситуации. Показания свидетеля представляют собой один из наиболее значимых источников доказательственной информации по уголовному делу, в связи с чем выявление и отграничение ложных показаний свидетеля следует признать одним из приоритетных направлений деятельности следователя на стадии предварительного расследования. Перед проведением допроса либо непосредственно в его ходе необходимо выявить наличие мотивов для дачи потерпевшим заведомо ложных показаний, что позволяет обеспечить детализацию допроса. Тактические же приемы выявления факта дачи потерпевшим заведомо ложных показаний во многом сходны с аналогичными приемами, применяемыми в ходе допроса подозреваемого или обвиняемого.
Свернуть
22.10.20 Описание
31 стр.
71%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 250
Описание работы
В соответствия с целями нашей работы, нами было сформулировано определение понятия «правосудия» – это правозащитная, правоприменительная и легальная деятельность компетентного суда по разрешению споров, применению мер юридической ответственности основанная на специальных принципах и нормах права. Правовой статус судьи имеет материальную и процессуальную стороны. Материальная составляющая статуса судьи обеспечивает его положение как независимого арбитра, тогда как процессуальная часть правового статуса судьи способствует правильному и своевременному разрешению дела. При этом в законодательстве не имеется в достаточной степени, материальных гарантий, которые позволили бы констатировать независимость судей. В частности, основные проблемы лежат в плоскости назначения таковых, путем процедур не саморегулируемого свойства. Статус судов имеет существенные процессуальные недостатки частного свойства, при этом таковые обусловлены в целом особенностями правового режима, в условиях которого функционирует судебная система России. Последующие действия Конституционного Суда РФ также способствовали атрофии не только института конституционной ответственности, но и к вырождению судебной ветви власти и трансформации ее в придаток исполнительной. По существу, в настоящее время основная деятельность Конституционной юстиции сводится к рассмотрению жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан. Государство, создаваемое на основе «управляемой» демократии и «властной» вертикали, попросту не нуждается в сильной судебной власти. Предполагается что, исправление ситуации возможно путем конституционной реформы, которая должна выражаться в полном абстрагировании судебной власти от власти исполнительной. Действенный механизмы, который позволит сформировать независимый суд – это приоритетная задача конституционного строительства.
Свернуть
Описание работы
Авторское право относительно молодая, но стремительно развивающаяся подотрасль гражданского права. В связи с этим в правоприменительной практике возникают множество проблем. В литературе выделяют такие проблемные аспекты как: распространение музыкальных произведений в информационно-телекоммуникационных сетях с нарушением авторских и (или) смежных прав; распоряжение исключительными правами на произведение, созданное в соавторстве; добросовестность правообладателей при охране их личных авторских прав; срок правовой охраны авторских прав. В национальном законодательстве нет четкого закрепления понятие музыкально произведения, то есть нет отличительных признаков, которые позволяют реализовать механизм защиты авторского права. С развитием информационно-коммуникационной сети «Интернет» появились сложности с защитой права на музыкальное произведение, которые распространенно без разрешения автора. Ряд вопросов возникает при рассмотрении и разрешении дел связанные с соавторством. ГК РФ не регулирует авторское соглашение, что обеспечило бы улучшенную охрану произведения. Гражданское законодательство одно из быстроменяющихся отраслей права. Частым изменениям подвергнуто и авторское право в части сроков правовой охраны. Соответственно, возникает вопрос возможно ли распространение срока правовой охраны авторских прав на музыкальное произведение при увеличении срока охраны. На основе вышесказанного можно сказать, что гражданское законодательство в отношении авторского права на музыкальные произведения требует значительного совершенствования.
Свернуть
15.10.20 Описание
43 стр.
54%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 320
Описание работы
Проведенное исследование уголовно-правового аспекта врачебных ошибок позволяет сделать следующие выводы: 1. Врачебные ошибки всегда представляли собой проблему медицины и права. Человечество во все времена пыталось урегулировать деятельность медицинских работников, начиная от морально-этических и теологических методов до государственно-правовых. В некоторых исторических памятниках лекари выделялись в качестве специальных субъектов. Законодательство длительное время не выделяло умышленную и неосторожную форму вины, впервые такое различие было установлено римским правом. 2. Длительная история существования проблемы врачебных ошибок так и не привела к их единому пониманию. Законодательство прошедшего и современного периодов не дает определение понятию «врачебная ошибка». Существенный вклад в разработку данного понятия внесли представители юридической и медицинской доктрины. Сегодня в научной литературе сформированы три основных подхода к определению врачебной ошибки. Одни ученые считают врачебную ошибку литературным термином, другие – медицинским термином, третьи относят к правонарушениям (проступкам, деликтам или преступлениям). 3. Врачебную ошибку можно считать и литературным, и медицинским термином, поскольку само понятие «врачебная ошибка» не является правовым вследствие того, что правила юридической техники запрещают использовать в правотворческой практике слова и выражения, не имеющие общепризнанного и единого толкования. 4. Врачебная ошибка не является юридической категорией и не требует закрепления в законе, поэтому данный термин нельзя употреблять в нормативно-правовых актах. 5. В уголовно – правовом аспекте под врачебной ошибкой понимается ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей, приводящее к причинению по неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью либо к заражению другого лица ВИЧ-инфекцией. 6. В соответствии с действующим Уголовным кодексом РФ к врачебным ошибкам относят преступления, установленные ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 и ч. 4 ст. 122 УК РФ. В УК РФ не выделены самостоятельные составы преступлений, совершаемых медицинскими (фармацевтическими) работниками. 7. Исследование деяний, объединенных понятием врачебной ошибки, через механизм индивидуального преступного поведения позволяет выделить причины и условия, способствующие совершению врачебных ошибок. Причинами являются: нерациональная организация труда, низкая заработная плата, декларативный характер социальных гарантий, коррупционные и иные правонарушения в сфере здравоохранения, изменения в сфере медицинского образования, противоречие выполняемых профессиональных функций их социальному назначению. К условиям, способствующим формированию или реализации причин, относятся: неэффективное правовое регулирование, правовая неграмотность медицинских работников, безнаказанность правонарушений должностных лиц, сокращение видов бесплатной медицинской помощи, иные условия.
Свернуть
14.10.20 Описание
60 стр.
73%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 2 800
Описание работы
Проанализировав данные вопросы с использованием научной литературы и практических рекомендаций необходимо отметить, что с точки зрения конфликтологии, экстремизм можно охарактеризовать как: - крайнюю форму насилия; - пренебрежение существующими в обществе стереотипами (формальными и неформальными) конфликтного и неконфликтного поведения; - отрицание компромиссных моделей выхода из конфликта. Терроризм можно охарактеризовать как социально или политически мотивированное, идеологически обоснованное применение насильственных мер либо угрозы применения таковых, посредством которого через устрашение людей осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов направлении и достигаются преследуемые ими цели. Сущность терроризма состоит в стратегических и тактических действиях политической ориентации, а также систематическом и преднамеренном запугивании общества путём влияния на принятие решений органов государственной власти и управления. Современный терроризм выступает одним из наиболее активных методов борьбы за власть и влияние. Он является инструментом влияния и захвата власти в политической и финансовой сферах, вплоть до смещения правительства и изменения политических режимов в национальных государствах. Радикализм, в свою очередь представляет крайнюю, чрезвычайную, бескомпромиссную приверженность каким-либо взглядам. Это такой феномен, обусловленный особенностями исторического, социально-экономического и идеологического развития государства, проявляющийся в оппозиционности. Особое вовлечение радикализм получает в кризисные периоды, когда налицо угроза самому существованию, традициям и привычному укладу общественной жизни. Основными социально-политическими факторами, влияющими на возникновение и распространение радикализма, экстремизма и терроризма, являются: кризис экономической системы, криминализация массовой культуры, преобладание досуговых ориентаций над социально-полезными, кризис школьного и семейного воспитания, неадекватное восприятие педагогических воздействий, конфликты в семье и в отношениях со сверстниками, деформация системы ценностей, криминальная среда общения, отсутствие жизненных планов. В основе указанных явлений, прежде всего, лежит негативное отношение к сложившейся социально-политической ситуации в государстве и обществе, и как следствие признание одного из насильственных способов выхода как единственно возможного. В силу социальных и психоэмоциональных особенностей основными демонстрантами указанных форм конфликтного поведения выступает молодёжь. В настоящее время в неформальные организации (группировки) экстремистско-националистической направленности вступают молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко, на сегодняшний день можно наблюдать и несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет. Причиной тому служит привлекательность навязываемой системы взглядов в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно увидеть результат своих агрессивных действий. Достаточно много преступлений экстремистской направленности совершается несовершеннолетними. В целях их пресечения нам представляется целесообразным усилить профилактическую работу среди молодёжи, особенно начиная с раннего возраста - путём проведения мер воспитательно-профилактического характера. Подросткам надлежит прививать основы толерантности путём организаций уроков толерантности, просветительских программ и семинаров по вопросам толерантности. Главным в профилактике экстремизма среди подрастающего поколения и молодёжи является привитие им знаний о традициях и культуре других народностей. Особое внимание должно быть обращено предупредительно-профилактической работе по отслеживанию с целью последующей ликвидации экстремистско-националистических и экстремистско-террористических сайтов на Интернет-ресурсах, которые активно пропагандируют идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержат обращения и призывы к совершению экстремистских и террористических преступлений против людей других национальностей или вероисповеданий, а также размещают подробный инструктаж по изготовлению самодельных взрывных устройств. Молодёжь в силу ряда факторов является социальной группой, наиболее восприимчивой к радикально-националистическим идеям и умонастроениям. Молодёжный радикализм является состоянием молодёжной среды, характеризующимся политической псевдосубъектностью и недоверия к государственным и политическим институтам. Здесь радикализм начинает замещать гражданско-политическую активность молодёжи, становится способом политической презентации, которая вносит в политическую жизнь серьёзные элементы дестабилизации. Игнорирование радикализма, применение карательных мер не приводит к положительным результатам. И здесь возникает необходимость в системном подходе, который минимизировал бы политические, социально-экономические и идеологические факторы, обуславливающие молодёжный радикализм. Вместе с тем необходимо вести диалог с массовыми участниками молодёжного радикализма и оказывать всяческое содействие росту активности и влияния молодёжных гражданских и политических сообществ, выражающих интересы молодёжи. Осуществляя конфронтацию радикалистским, экстремистским и террористическим проявлениям важно поставить надёжный заслон на путях их проникновения в общественное сознание постоянно повышать, что повысит эффективность противодействия данной идеологии. Конечной целью указанной деятельности является изменение психологии людей, с тем, чтобы произошло отторжение самой мысли и возможности применения экстремистских и террористических методов для разрешения противоречий и конфликтов. Решению этой задачи способствует формирование позитивного общественного сознания путём создания самовоспроизводящейся системы идей, субъектов и каналов их распространения, исключающую саму возможность применения насильственных методов регулирования общественных процессов. Такая система возможна в рамках института гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательных структур и СМИ. Превентивными мероприятиями, направленными на упреждение радикализма, экстремизма и терроризма могут быть следующие: - ресурсное, методическое, информационное и экспертное обеспечение указанных направлений профилактической деятельности; - стимулирование поиска и разработки инновационных методов и технологий в сфере противостояния указанным явлениям, в том числе адаптация к российским условиям позитивного международного опыта; - осуществление мониторинга ситуаций и явлений нетерпимости в молодёжной среде, активности радикально-националистических групп и учитывать полученные данные при планировании и прогнозировании деятельности в этой сфере; - оказание содействия диалогу и совместным действиям различных этнических, религиозных и культурных сообществам в борьбе с нетерпимостью; - использование потенциала неагрессивных молодёжных субкультур. Эффективная борьба с экстремистскими и террористическими проявлениями невозможна без проведения целенаправленной работы по искоренению причин их порождающих. Здесь всецело главенствующая роль принадлежит государству, в обязанности которого входит не только создание условий для нормального функционирования общественных (в особенности молодёжных) организаций, но и сотрудничество с ними. Также в функции государства входит осуществление контроля и надзора за деятельностью общественных объединений и организаций, во избежание развития среди них антигосударственных, антисоциальных, радикалистских и экстремистских течений. Для этого необходимо своевременно выявлять, предупреждать и пресекать радикалистскую и экстремистскую деятельность общественных и религиозных объединений и иных организаций. В полиэтничной России необходимо научиться просчитывать все возможные последствия принимаемых политических, экономических, административных решений, проводя их научную экспертизу с точки зрения влияния на состояние межнациональных отношений в стране.
Свернуть
Описание работы
Итак, по результатам исследования представленной темы можно сделать следующие выводы: 1. Свидетель, в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, признается полноправным участником уголовно-процессуальных правоотношений. Закон закрепляет его правовой статус, который включает в себя совокупность прав и обязанностей, возникающих с момента приобретения лица статуса свидетеля. Лицо приобретает статус свидетеля с момента привлечения его в качестве такового и направления в его адрес повестки. Свидетель обладает следующими основными правами и обязанностями: право давать показания, право не свидетельствовать против себя и своих близких, право на использование услуг переводчика, право заявлять ходатайства, право на защиту от посягательств, которые связаны с его участием в деле. К обязанностям следует отнести: обязанность давать показания, если это не противоречить ст. 51 Конституции РФ, обязанность являться по вызову следователя и дознавателя, и другие. 2. Особое внимание при рассмотрении правового статуса свидетеля в уголовном процессе уделяется защите его прав, а также жизни и здоровья. В целях дальнейшего совершенствования правового положения свидетеля в уголовном процессе, можно предложить разработать нормативно-правовой акт, который бы включал в себя положения относительно прав и обязанностей свидетеля, а также порядка обеспечения его защиты при ведении уголовного судопроизводства по делу. Данная мера позволит устранить существующие, на данный момент, пробелы в уголовно-процессуальном праве и обеспечить должную защиту свидетелям, предоставив им возможность спокойно исполнять свой общественный долг. 3. Таким образом, рассмотрев данную проблематику можно прийти к выводу о том, что существует большое количество пробелов и коллизий в законодательстве РФ, связанных с защитой свидетелей и иных лиц в уголовном процессе. Мы считаем, что необходимо дополнить действующий закон «О государственной защите свидетелей» статьей о международном сотрудничестве. Данная норма могла бы обеспечить безопасность свидетелей на основе договоров РФ с иностранными государствами. Также мы предлагаем обеспечить защиту и третьих лиц, которые имеют право знать, к примеру, о замене документов, замена внешности, переселении на другое место жительства свидетеля. Подводя итоги исследования данной проблемы, мы пришли к выводу, что сложившуюся ситуация, возможно, изменить путем внесения значительных поправок в данный нормативно-правовой акт. То есть, все те цели и задачи, которые были поставлены перед нами, выполнены в полном объеме.
Свернуть
Описание работы
Основанием приобретения вещного права на недвижимость являются юридические факты, предусмотренные законом, которые самостоятельно или в своей совокупности создают способ приобретения вещного права на недвижимость. Наступление определенных правовых последствий возникновения вещного права на недвижимость возможно лишь при наступлении совокупности юридических фактов. На сегодняшний день одной из неотъемлемых черт современного государственного строя Российской Федерации является местное самоуправление, признаваемое, осуществляемое и гарантируемое на всей территории страны. Муниципальные образования обладают независимостью в решении вопросов местного значения, если это не противоречит действующему законодательству. Подобная самостоятельность муниципалитетов невозможна без финансово-экономических основ, одной из которых признается муниципальная собственность. Основные особенности формирования и управления муниципальной собственностью РФ нашли свое отражение в Конституции РФ посредством, во-первых, признания наравне с государственной и частной собственностью муниципальной формы собственности; во-вторых, выделения в качестве основного принципа организации МСУ принципа самостоятельности, в том числе и экономической; в-третьих, провозглашения в качестве экономической основы МСУ, муниципальной собственности; в-четвертых, определения в сфере управления муниципальной собственности полномочий органов МСУ и населения. Существует проблема, выраженная в стремлении муниципального образования либо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации передать в управление друг друга неприбыльные организации, что влечет поддержание своей позиции в органе судебной власти, на что также затрачиваются бюджетные средства. Следует повысить контроль за распределением расходной части бюджета муниципального образования и его исполнением, направленным на поддержание должного состояния недвижимого имущества, что позволит повысить эффективность использования имущества муниципальных образований для увеличения поступления доходов в бюджет. Отчуждение муниципальной собственности может существенно отразиться на положении муниципалитета. С лишением муниципальной собственности органы местного самоуправления лишаются всех прав на нее, а именно: правом на владение, пользование, распоряжение, управление. Создаются финансовые проблемы: муниципальное образование лишается определенной части местного бюджета, которая формировалась за счет прибыли от использования муниципальных предприятий и учреждений, а, следовательно, теряет возможность реализовать задачи органов местного самоуправления, направленные на решение вопросов местного значения. Поэтому необходимо не только эффективное управление собственностью, но и контроль за ее использованием со стороны как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления. Право контролировать процессы, связанные с управлением муниципальным имуществом, обеспечивает возможность правомерного владения, пользования, распоряжения и управления на местном уровне. Процесс приватизации в г. Тюмень продолжается до сих пор. Любой человек, который до сих пор не приватизировал жилье, в котором он проживает, может это сделать бесплатно и бессрочно, но лишь единожды. Для государственного и муниципального имущества имеется множество способов приватизации, можно как получить имущество на аукционе, так и преобразовать унитарное предприятие. Бесхозяйные инженерные сети после принятия в муниципальную собственность города Тюмени являются одним из основных источников неналоговых доходов от использования муниципального имущества. Своевременное выявление бесхозяйных инженерных сетей, расположенных на территории города, в последующем позволяет муниципальному образованию эффективнее им распоряжаться. К предоставляемому нанимателю жилому помещению предъявляются следующие требования: благоустроенность применительно к условиям населенного пункта; равнозначность по общей площади ранее занимаемому; соответствие техническим, санитарным требованиям; расположение в границах населенного пункта. При разрешении вопроса о предоставлении нанимателям, принятым на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилого помещения, равнозначного ранее занимаемому, складывается неоднозначная судебная практика. Необходимо усовершенствовать процедуры перераспределения имущества, четко закрепив на уровне нормативных актов Правительства Российской Федерации, что перераспределение имущества внутри одного главного распорядителя осуществляется им самостоятельно, и исключить этот вопрос из компетенции Федерального агентства по управлению государственным имуществом и его территориальных органов. Наше государство является социальным, в связи с чем, уполномоченные государственные органы и должностные лица в своей деятельности должны руководствоваться принципами поддержки социально не защищённых слоев населения. В части предоставления жилых помещений лицам, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, необходимо предоставлять жилые помещения изолированного типа с той целью, чтобы указанные субъекты находились в достойных благоустроенных помещениях и смогли удовлетворить свои основные потребности, а также не представляли опасность для окружающих лиц. Необходимо дополнить формулировку п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодека РФ в следующем виде: «…проживающими в квартире, занятой несколькими семьями или одной семьей, в составе которой имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно».
Свернуть
25.09.20 Описание
36 стр.
77%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 250
Описание работы
Существуют следующие признаки государственного контракта, характеризующие его как институт и правовую категорию: 1) государственный контракт — юридическое соглашение, регулирующее гражданско-правовые отношения между государственным заказчиком и поставщиком; 2) цель заключения государственного контракта: обеспечение нужд органов государственной власти в целях реализация полномочий во внутренней и внешней политики органов государственной власти; 3) субъектами — сторонами государственного контракта являются государственный заказчик и поставщик; 4) правовой основой государственного контракта являются гражданский кодекс, федеральный закон № 44-ФЗ и подзаконные нормативные правовые акты; 5) цена государственного контракта — это стоимость оказываемых поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, подлежащих оплате средствами, выделяемыми из бюджета; 6) заключение госконтракта представляет собой многоэтапный процесс, регламентированный нормами Закона № 44-ФЗ и подзаконными нормативно-правовыми актами. Процедура заключения контракта делится на несколько этапов, которые содержат обязанности заказчика и лица, с которым заключается контракт выполнить или воздержатся от выполнения определенных действий. Каждому этапу исполнения государственного контракта свойственны следующие признаки: - завершенность – этап имеет какой-либо конкретный результат; - автономность – каждый этап существует самостоятельно, обязательства, выполняемые на разных этапах, различны; - последовательность – следующий этап не может быть начат, пока не завершился предыдущий; - расположение во времени – у этапа есть временные рамки. Государственный контракт является особенным договором на пополнение и удовлетворения государственных нужд, исходя из которого поставщик (исполнитель, подрядчик) обязуется передать товары, выполнить работы, оказать услуги государственному заказчику, либо иному лицу по его указанию, а заказчик обязан оплатить и принять поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы. Если это договор, то, по сути, его форма должна регулироваться статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и в ней дается определение электронной форме документа – «Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту», что приравнивает данную форму к письменной форме. Такое определение для государственного контракта не подходит в силу подписания его именно электронной подписью, что делает его специфическим видом электронного документа с более высоким уровнем защиты. Поэтому необходимо внести изменения в положения ст. 434 ГК РФ, указав, после фразы «…и электронную почту», фразу «подписанное с использованием электронной подписи». На этапе исполнения контракта нужно найти более широкое применение правило о возможности суда по иску поставщика вносить изменения в условия контракта либо их отменять или признавать их несправедливыми договорными условиями, предусмотренное п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ о свободе договора и ее пределах.
Свернуть
Описание работы
По итогам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: Следует отметить, что оказание услуг развивалось достаточно активно и стало занимать достойное место наравне с выполнением работ. На современном этапе оказание услуг рассматриваются как объекты гражданских прав. Положения о них нашли свое закрепление в нормах ГК РФ. При рассмотрении правового режима оказания услуг было выявлены основные характеристики отличий, который можно выявить при анализе научного, учебного и практического материала. Именно данные отличия позволяют говорить о различной природе и возникновении «услуг». Оказание медицинских услуг является достаточно важным направлением социальной сферы любого государства. Но является важным и осуществление медицинских услуг на международном уровне, так как в настоящий момент набирает обороты сотрудничество стран в сфере оказания данного рода услуг. Для реализации сотрудничества в сфере оказания медицинских услуг на международном уровне, Россия разрабатывает различные стратегии и программы в сфере здравоохранения, устанавливая ответственные органы власти за исполнение положений стратегий и программ. Многие цели и задачи, которые были поставлены перед представителями государства в сфере реализации медицинских услуг на международном уровне, в настоящий момент уже достигнуты с максимально высокими положительными результатами. Кроме того, сейчас в России обсуждается вопрос о создании межнациональной организации по оказанию медицинских услуг, что является одним из приоритетных направлений развития данной сферы. То есть, те задачи и цели, которые были поставлены перед нами в начале работы, достигнуты в полном объеме.
Свернуть
24.09.20 Описание
38 стр.
58%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 300
Описание работы
Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: Договор аренды недвижимости это один из классических видов договоров, чья история насчитывает многие тысячелетия, на протяжении которых они в основных своих чертах не изменились. В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 1. Под договором аренды понимается гражданско-правовой договор, по которому одна сторона - арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне - арендатору (нанимателю) за плату определенное имущество во временное владение и пользование или во временное пользование. 2. Целью договора аренды недвижимости является обеспечение возможности гражданам и юридическим лицам на определенных условиях временно пользоваться чужим имуществом, когда оно не нужно им постоянно или не представляется возможным приобрести его в собственность. Ныне действующее законодательство, и прежде всего Гражданский кодекс РФ с дополнениями и изменениями к нему, значительно снижает жесткость требований в отношении существенных условий договора, расширяет правовую базу договорных отношений. В то же время для отдельных видов договоров предусмотрены дополнительные условия, отнесенные к существенным. Такая правовая основа договора аренды дает возможность его участникам всесторонне оговорить условия аренды, тем самым обеспечить защиту своих прав. 3. Договор аренды недвижимости относится к числу двусторонних договоров, является консенсуальным, возмездным и взаимным. Объектом аренды могут быть вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования. Договор аренды является возмездным, поскольку арендодатель за исполнение своих обязанностей по передаче имущества во владение и пользование арендатору должен получить от последнего встречное предоставление в виде внесения арендной платы. Договор аренды недвижимости является двусторонним, поскольку каждая из сторон этого договора (арендодатель и арендатор) несет обязанности в пользу другой стороны и считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. Более того, в договоре аренды имеют место две встречные обязанности, одинаково существенные и важные: обязанность арендодателя передать арендатору имущество во владение и пользование и обязанность арендатора вносить арендную плату, которые взаимно обуславливают друг друга и являются в принципе экономически эквивалентными. Поэтому договор аренды является договором синаллагматическим. Синаллагматический характер договора аренды выражается в том, что на стороне арендатора во всех случаях лежит встречное исполнение его обязательств, т.е. исполнение обязательств арендатором по уплате арендной платы обусловлено исполнением арендодателем своих обязательств по передаче имущества во владение и пользование арендатору (п. 1 ст. 328 ГК РФ). Иными словами, арендатор не должен исполнять свои обязанности по внесению арендной платы до исполнения арендодателем своих обязанностей по передаче ему арендованного имущества. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Фактическое изменение арендной платы в результате индексации ее базовых ставок не является изменением условий договора о размере арендной платы. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Таким образом, поставленные во введении задачи изучены, цель работы достигнута.
Свернуть
20.09.20 Описание
105 стр.
90%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 2 700
Описание работы
В данной диссертации рассматривается общественная опасность легализации в Российской Федерации, также поверхностно затрагивается влияние легализации преступного дохода на международные сообщества в общем. Изучение данного рассматриваемого деяния, дало возможность пройти путь формирования уголовного законодательства в области легализации преступных доходов в отечественном праве. В данной диссертации рассмотрена взаимосвязь между стабильностью отечественной экономики и движением преступного капитала, так же изучено их влияние на экономику государства показана существующая взаимосвязь между легализуемым преступным капиталом и средствами, которые выводиться из страны за рубеж, в том числе и в страны оффшорной зоны. В результате сделан вывод о сформированном уголовно – правовом махизме по противодействию легализации преступных доходов, так же дана правовая оценка. Выделены особенности легализации преступных доходов, такие как: 1. Легализация преступных доходов обладает довольно высокой степенью общественной опасности. На первый взгляд, общественную опасность составляют именно криминальные доходы, которые стимулируют развитие криминальных группировок, но основная опасность заключается в пагубном воздействии на макроэкономику в общем, при попадании таких доходов в легальный оборот. Первоначальная задача норм по противодействию легализации состоит в ограждении легального оборота от нелегального; 2. В законодательстве современной Российской Федерации, регламентирующей противодействие легализации преступных доходов, имеются некоторые положения, которые могут вызывать определенные затруднения во время практического применения законодательства. В первую очередь, отсутствие определения момента окончания легализации, в случае, когда незаконный капитал находится в пользовании у подозреваемого на протяжении довольно длительного срока. Второе - это отсутствие возможности по использованию в качестве предмета преступления нематериальных благ. В связи с чем, было бы оправданным внести исправления в положения уголовного законодательства, прописав в диспозиции статьи момент окончания совершения преступного деяния, а именно: «моментом окончания деяния следует считать момент окончания выполнения действий, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем»; 3. В виду исключения из Российского законодательства возможности использовать в качестве предмета преступления, предусмотренного статьями 174 и 174.1 УК РФ с денежными средствами, полученными от преступлений, закрепленных в статьях 193-194, 198, 199-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, существует мнение что, такая декриминализация манипуляций с доходами, является наиболее реализуемой хозяйствующим субъектом, по факту является экономической амнистией, вернуть потерянные деньги в легальную экономику в качестве инвестиций, что в свою очередь вступает в противоречие с целями международного законодательства в рассматриваемой сфере; 4. Имеется ряд формальностей в российском законодательстве, которые не соответствуют международным нормам и стандартам. В первую очередь, не совсем корректно выглядит сам термин легализации, в процессе легализации происходит только придание правомерного вида денежным средствам, но они не становятся легальными. Следовательно, необходимо внести изменения в положения законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, указав на «отсутствия законного статуса у таких доходов, несмотря на любые действия преступников». Далее, невзирая на то, что была подписана в 1990 году Конвенция Совета Европы, об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, в отечественной правовой системе не утверждается ответственность за искажение или утаивание истиной природы, местонахождения, происхождения и так далее, незаконно полученного имущества, не взирая на то, что данная конвенция необходимость такой криминализации; 5. В современном обществе легализация незаконно полученных доходов перешла на новый уровень и данное деяние при крупном размере чаще всего имеет транснациональный масштаб, с перемещением незаконного капитала за территорию государственных границ. В виду чего, эффективное противостояние легализации доходов, полученных преступным путем, возможно лишь с помощью применения международного механизма противодействия легализации.
Свернуть
18.09.20 Описание
11 стр.
77%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 100
Описание работы
Сегодня главная и самая сложная для японской системы наказания это проблема - это организация медицинской помощи осужденным. Ситуация осложняется тем, что среди заключенных быстро растет и без того высокая доля людей престарелых. Здесь тюремные проблемы смыкаются с более общими проблемами социально-экономического и психологического характера. Для того чтобы избежать жизненных тягот, многие брошенные родственниками пожилые люди намеренно совершают преступления (чаще всего кражу продуктов питания из магазинов) с целью попасть в тюрьму, где они будут обеспечены пищей и кровом. Тюрьма становится для них своего рода спасательным кругом, способным уберечь от гибели. По тем же самым мотивам, но главным образом из-за страха остаться в беспомощном состоянии без ухода, престарелыми порой совершаются и более одиозные преступления. Понятно, что у большинства престарелых осужденных, содержащихся в тюрьмах, есть проблемы со здоровьем, требующие лечения и разнопланового ухода. Как показало недавнее исследование, проведенное по инициативе Министерства юстиции Японии, у каждого третьего из престарелых осужденных обнаружены признаки старческой деменции. Все это значительно увеличивает нагрузку на персонал, связанную с необходимостью ухода за больными стариками, а также на администрацию тюрем в связи с растущими потребностями в совершенствовании тюремной инфраструктуры (для организации питания, передвижения, а главное, лечения этой части контингента). С 2019 г. установлен порядок, при котором вновь поступающие в тюрьмы престарелые осужденные проходят проверку на признаки деменции и в случае их подтверждения таких осужденных сразу помещают под наблюдение врачей, чтобы выявлять и лечить болезнь на ранней стадии. Как видно, речь идет о весьма специфических аспектах исполнения наказания, которые выходят далеко за пределы собственно тюремных проблем.
Свернуть
07.09.20 Описание
106 стр.
81%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 2 500
Описание работы
Таким образом, совершенствование правовой базы, эффективное законотворчество и правоприменение законодательства, своевременность и неизбежность юридической ответственности, подавление правового нигилизма и формирование высокой правовой культуры - эти элементы помогают укреплять верховенство права, дают представление о неприкосновенности существующего правопорядка и укрепляют его. Веря в юриспруденцию и веру в силу государственных правоохранительных органов и общественных правозащитных организаций, уверенность в том, что права, свободы и интересы человека надежно гарантированы и защищены. Детальный анализ положений Конституции Российской Федерации позволяет предположить, что признание положений второй главы о правах и свободах человека и гражданина в качестве высшей ценности соответствует теоретической модели верховенства права. Однако задача фактического обеспечения конституционных прав и свобод остается актуальной. Реалии сегодняшней жизни таковы, что мы все еще далеки от основной цели. Конституционное закрепление прав и свобод - это еще не реальность, а лишь желание или намерение законодателя. Большинство нормативных актов не соответствуют идеалам справедливости. Работа правоохранительных органов зачастую неэффективна, несмотря на ее многочисленность и многоуровневую систему. Степень и характер преступности указывают на криминализацию многих областей жизни. Система правосудия находится в остром кризисе недоверия к обществу. Такая тревожная ситуация негативно сказывается на правах и свободах человека в нашем государстве. Чтобы преодолеть эту ситуацию, устранение этих недостатков в общественной жизни зависит не только от деятельности органов государственной власти, которые в настоящее время не имеют надежных механизмов защиты прав человека. Успех в защите и защите прав и свобод будет во многом зависеть от работы институтов гражданского общества, работы неправительственных правозащитных организаций и гражданской позиции каждого из нас. Создание специальной, общедоступной системы защиты прав и свобод человека, необходимость которой очевидна, невозможна без единой системы прав человека, теоретические принципы которой активно развивались в последнее время в научных исследованиях. Было бы наивно ожидать, что реализация прав и свобод человека будет происходить без хорошо развитой, регулируемой системы общественных отношений, качество которой, как мы считаем, может обеспечить система прав человека. Исследование показывает, что система прав человека наиболее четко отражает процесс приобретения качества правового, действительно гуманного и демократического общества через наше общество. Система прав человека - это процесс фактической реализации конституционных прав и свобод человека посредством работы компетентных субъектов, использования эффективных инструментов и методов в области прав человека и предоставления прав человека общественности. Юридическая ответственность, которая является элементом системы прав человека, делает ее существование в доктрине прав человека общей целью для всего института защиты прав человека - достижение благоприятного состояния защиты прав человека посредством осуществления определенных функций в области прав человека для осуществления правовой защиты. Говоря о правах человека и гражданина, можно отметить, что гражданское общество обеспечивает права человека, в то время как государство – права гражданина, связанные с участием в политических процессах. Принцип индивидуализма в общественных отношениях, действующий в одном политическом сообществе, является бессмысленным в другом социуме. В данном случае необходимо знать, в каком режиме функционирования находится общество на данном этапе развития, и какое влияние может оказать на этот режим идея индивидуализма, приводящая к нарушению баланса коллективных и личных интересов, который является одним из необходимых условий нормального функционирования общества. При наличии в обществе изолированных, дезориентированных, не готовых к совмещению своих интересов с интересами других людей индивидов формирование гражданского общества инициируется со стороны государственной власти. Можно выделить три типа взаимоотношений гражданина и государства: 1. Патерналистский тип, связанный с отождествлением общества и государства, не достаточной гарантией основных прав и свобод гражданина и установлением жесткого государственного контроля за общественной деятельностью гражданина (его элементы характерны политической системе России). 2. Индивидуалистский тип, который характеризуется признанием социальной свободы гражданин как источника государственной власти, и ограничением государственных полномочий функционированием институтов гражданского общества. 3. Партиципаторный тип, предполагающий признание взаимосвязи при наличии определенных противоречий между государством и гражданским обществом, рассмотрение государства в качестве инструмента создания и обеспечения благоприятных условий для свободного существования и развития гражданина, а также соблюдение принципов солидарности и субсидиарности (государство обязано заботиться о благе всех граждан, в том числе обездоленных). Таким образом, основные тенденции формирования отношений между гражданским обществом и государством в современной России связаны с учетом различных социальных интересов. Гражданское общество основано на обеспечении со стороны государства основных прав гражданина и общественных ассоциаций. «Государство как аппарат – это не более чем одно из многих организаций и институтов, составляющих всякое общество. От других социальных институтов его отличает высокая общественная миссия и столь же высокая ответственность за положение дел в обществе».
Свернуть
07.09.20 Описание
83 стр.
80%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 3 000
Описание работы
Итак, настоящей работой исследована тема «Наследование бизнеса». Цель исследования, заключающаяся в анализе правовых норм, регулирующих принятие наследства, охрану и управление наследственным имуществом, а именно имуществом, включенным в гражданский оборот, в рассмотрении теоретических и практических проблем правовой регламентации наследования бизнеса, а также в предложении возможных путей разрешения выявленных проблем и направлений совершенствования гражданского законодательства в сфере принятия наследства, достигнута. Таким образом, на основе проведенного исследования, необходимо сделать следующие выводы: – принятие наследства – это односторонняя безусловная сделка, совершаемая лицом, призванным к наследованию, направленная на приобретение причитающегося ему наследства, открывшегося после смерти наследодателя, совершаемая в сроки и способами, установленные законом. В случае если наследник, призванный к наследованию, умер после открытия наследства и не успел принять наследство – право на принятие данного наследства переходит к наследникам умершего наследника, в порядке наследственной трансмиссии; – действия наследника, направленные на принятие наследства, могут быть формальными (юридическими) и фактическими. Формальное принятие наследства осуществляется подачей наследником по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Фактический способ принятия наследства состоит в совершении наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то есть отражают желание наследника принять наследство, его волю на приобретение наследства; – общий срок для принятия наследства – шесть месяцев со дня открытия наследства. В случае если право на наследование возникает у лиц вследствие отказа от наследства наследниками или вследствие отстранения наследника от наследования – шестимесячный срок начинает течь с момента возникновения у них такого права. Срок принятия наследства может быть продлен на три месяца со дня окончания шестимесячного срока, если право наследования возникает у лиц вследствие непринятия наследства наследниками. Помимо продления срока для принятия наследства, законом предусмотрена возможность восстановления пропущенного срока в судебном и внесудебном порядке. Восстановление срока для принятия наследства следует отличать от установления факта принятия наследства. Если в течение срока для принятия наследства, наследником были совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, следует решать вопрос не о восстановлении срока для принятия наследства, а устанавливать факт принятия наследником наследства; – доверительное управление учреждается в отношении имущества, которое требует не только охраны, но и управления: предприятие, доля в уставном (складочном) капитале корпоративного юридического лица и так далее. В связи с особенностью управления указанными видами наследственного имущества, наследник сможет управлять наследством только после оформления наследственных прав на эти объекты. Поэтому только посредством доверительного управления могут быть защищены права наследников на указанное наследственное имущество; – раскрыты некоторые проблемы правовой регламентации учреждения доверительного управления наследственным имуществом: невозможность учреждения доверительного управления долей в уставном капитале после принятия наследниками наследства. Предложены возможные пути разрешения указанных проблем; – выделены отдельные проблемы правового регулирования, связанные с ответственностью наследников по долгам наследодателя: отсутствие официальной информации об открытии наследственного дела; отсутствие специальных сроков для предъявления требований кредиторов к принявшим наследство наследникам. Предложены возможные пути разрешения указанных проблем; В заключение, проанализировав положения гражданского законодательства в сфере наследования имущества, включенного в имущественный оборот, необходимо отметить сложность рассматриваемого института и наличие большого количества проблемных аспектов, требующих нормативного регулирования. В связи с чем, следует указать на основное направление совершенствования гражданского законодательства – это стремление обеспечения разумного баланса интересов всех участников гражданских правоотношений, в непосредственной связи со спецификой имущественного оборота.
Свернуть
04.09.20 Описание
20 стр.
67%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 200
Описание работы
И так, автор может утверждать, что в основе терроризма лежит целенаправленное противоправное, политически мотивированное насилие, вплоть до уничтожения объекта воздействия (человека, материального объекта и т.п.), направленное на изменение поведения объекта, способного принять нужное для террористов решение, и которое посягает на общественные отношения, охраняемые государством. Систематические насильственные акции с использованием огнестрельного оружия, различного рода взрывных устройств, захваты заложников, похищения людей, а также попытки ядерного шантажа позволяют рассматривать терроризм как широкомасштабное явление, представляющее угрозу жизненно важным интересам личности, общества и государства. В современной России создана достаточно эффективная общегосударственная система противодействия терроризму, которая представляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. В своей работе автор в первой главе дал характеристику понятия термина «терроризм» и детально рассказал об основных причинах возникновения современного международного терроризма и терроризма в России. Во второй главе автор раскрыл нормативно-правовую базу противодействия терроризму в РФ и остановился на основных направлениях противодействия терроризму. Таким образом, можно сделать вывод, что в России проводится целый комплекс мероприятий по борьбе с терроризмом и всех его проявлений. Окончательно победа над ним будет достигнута, если будет уничтожен полностью международный терроризм.
Свернуть
02.09.20 Описание
38 стр.
47%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 340
Описание работы
Таким образом, юридическая ответственность - это применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного либо имущественного характера. Исходя из сущности ответственности, фактическим основанием ее применения является только состав правонарушения, предусмотренный нормой права. Состояние правонарушений в стране на данный период времени вызывает обоснованное беспокойство россиян, осложняет ход демократического развития государства. В нашей стране в борьбе с различными видами правонарушений применяются многочисленные средства: экономические, социально-политические, правовые, а регулирует все общественные отношения юридическая ответственность. Идеей всего законодательства является обеспечение охраны общественного строя, его политической и экономической системы, собственности, личности, прав и свобод граждан, и в целом правопорядка от пр6еступных посягательств. И ещё раз нужно подчеркнуть, что всё это регулируется юридической ответственностью. Основные пути повышения эффективности юридической ответственности следующие: совершенствование нормативно-правовой базы юридической ответственности как комплексного института права; неотвратимость юридической ответственности чиновников государственной и муниципальной службы за причинение морального и материального вреда гражданам и юридическим лицам; высокий уровень правовой культуры как должностных лиц, так и граждан; научная обоснованность целей, задач, принципов, оснований юридической ответственности при установлении, возложении и реализации мер юридической ответственности.
Свернуть
02.09.20 Описание
22 стр.
70%
Автор Гоги
0
0
- -
Цена: 200
Описание работы
Развитие в России рыночных отношений, функционирование хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм, в свою очередь, повлияли на формирование новых форм финансовых связей между этими субъектами, а также на бурное развитие кредитных отношений в стране и расширение состава их участников. Основным атрибутом (составляющей) любого цивилизованного рынка является фондовый рынок, или рынок ценных бумаг. Насыщение фондового рынка российскими активами происходит высокими темпами. В числе эмитентов, показывающих серьезные перспективы прироста котировок на 2019 год, преобладают добывающие и перерабатывающие компании. Эта особенность полностью подтверждается прямой зависимостью отечественной экономики от ресурсной базы. Успешное продвижение нефти, газа и металлических изделий на внешних торговых площадках происходит благодаря высоким конкурентным преимуществам. Не случайно в утвержденной Указом Президента РФ от 01.07.1996 Концепции развития рынка ценных бумаг в РФ установлено, что одной из основных задач государственной политики на рынке ценных бумаг является "борьба с суррогатами ценных бумаг и с мошенничеством, пресечение незаконной деятельности на рынке ценных бумаг". При этом в Концепции закрепляется, что защита интересов государства и субъектов рынка ценных бумаг будет осуществляться по нескольким основным направлениям. Таким образом, в России на нормативно-правовом уровне закреплена прямая взаимосвязь позитивной роли детализации правового регулирования рынка ценных бумаг нормами финансового, банковского, гражданского права с проблемами предотвращения преступлений в сфере экономики.
Свернуть
Описание работы
Каждый человек имеет право на защиту. В Конституции Российской Федерации прописано о праве каждого гражданина на защиту своих прав и свобод всеми законными способами. Чаще всего приобретение и использование оружия в целях своей защиты является крайней мерой. Закон прописывает понятие оружия, как особое устройство и предмет, действие которых направлены на поражение цели, либо подачи особых сигналов. Гражданское оружие – это очень объемное понятие, которое вмещает в себе всё разнообразие холодного и огнестрельного оружия, которое в свободном доступе для приобретения и вторичной продажи, особого хранения, ношения и применения лицами, получившими обязательное разрешение уполномоченного на выдачу таких разрешений органа. Служебное оружие используется только должностным лицом государственных структур и представителями юридических лиц, и используется только для достижения трудовой цели. При этом запрещено устанавливать на огнестрельное служебное оружие такие приспособления как глушитель и прицел ночного видения. Служебное оружие служит для охраны жизни его владельца, охраны жизни и здоровья граждан, охраны природы и ее ресурсов, охраны перевозки особых ценных и опасных грузов, для защиты особой (секретной) корреспонденции. Охотничье оружие и боеприпасы должны храниться в условиях, исключающих доступ и пользование ими других лиц, особенно детей. Оружие должно содержаться в исправном состоянии и храниться не заряженным, желательно в разобранном виде, а боеприпасы запертыми. Лучше всего оружие и боеприпасы хранить в специальном металлическом ящике под замком. Применение, выданного на законных основаниях, оружия лицами, являющимися их обладателями, имеют право применять это оружие для защиты своего здоровья и жизни, а также жизни и здоровья других граждан и собственности только при крайней необходимости. В системе органов внутренних дел контрольные функции по соблюдению правил оборота оружия возложены, прежде всего, на подразделения лицензионно-разрешительной работы, а также службу участковых уполномоченных милиции, информационные центры и другие службы. В функциональные обязанности сотрудников полиции входит контроль над оборотом оружия и при проверке условий хранения оружия и патронов, имеющихся у граждан Российской Федерации сотрудники органов внутренних дел, обязаны выяснить: - соответствие имеющегося оружия выданным лицензиям и разрешениям, а также хранящихся у граждан патронов видам и моделям зарегистрированного оружия; - наличие запирающегося на замок сейфа, металлического шкафа, ящика из высокопрочных материалов либо деревянного ящика, обитого железом; - условия, исключающие доступ посторонних лиц к оружию (хранение оружия в изолированной комнате, установка металлической либо обитой железом двери, оборудование дополнительными запирающими устройствами, средствами сигнализации, порядок хранения ключей от сейфа, шкафа или ящика). Главное – обеспечить безопасность хранения оружия и исключить доступ к нему посторонних лиц. За нарушения правил оборота гражданского оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Свернуть
Описание работы
Деятельность органов дознания, прокурора, следователя и суда по расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел носит публичный характер. Преступность как наиболее опасный вид преступлений наносит серьезный ущерб личности, правам и свободам граждан, общества и государства. Это обязывает государственные органы принимать все предусмотренные законом меры для реализации норм уголовного права и, следовательно, для обеспечения защиты личности, прав и свобод граждан, общественного порядка и безопасности конституционного строя Российской Федерации, обеспечения мира и общественная безопасность от преступного вторжения, а также предотвращения преступности. Реализация задач, стоящих перед правоохранительными органами, осуществляется путем реализации ряда мероприятий. А именно, путем возбуждения уголовного дела, быстрого и полного раскрытия преступления, судебного преследования правонарушителей, судебного преследования, судебного преследования, судебного контроля и урегулирования дела, с тем чтобы лицо, совершившее преступление, было осуждено, и подвергнуто справедливому наказанию или в соответствии с уголовным законодательством, освобождено от ответственности или наказание. Одной из важнейших задач в ходе разбирательства является соблюдение и применение закона. Только при этом условии возможно наказать виновных с справедливой и адекватной серьезностью и защитить невиновных от необоснованного обвинения и осуждения, потому что раскрытие и наказание только виновных означает недопустимость судебного преследования и осуждения невиновных.
Свернуть
Показать еще работы Свернуть
Вход на сайт
Войти
Данная функция доступна только
для зарегистрированных пользователей
Пожалуйста, авторизуйтесь, или пройдите регистрацию
Войти
Подтвердите ваш e-mail

Для завершения регистрации подтвердите свой e-mail: перейдите по ссылке, высланной вам в письме.

После этого будет создан ваш аккаунт и вы сможете войти на сайт и в личный кабинет.

ОК